Прокуратура пермского края


Опрос

Доверяете ли Вы органам прокуратуры и иным правоохранительным органам защиту ваших прав?


1) Доверяю полностью
2) Доверюсь, только когда окажусь в трудной жизненной ситуации
3) Определенно не доверяю
4) Отдаю предпочтение гражданским юристам и правоведам
5) Иное


Результаты

контактная информация

Контакты
Адрес
614990, Пермь
ул. Луначарского, 60

Телефон доверия
8 (342) 217-53-10

Справочная по обращениям
8 (342) 217-53-08

городские и районные прокуратуры

Выберите район

мероприятия

19.09.2019

19.09.2019

12.09.2019

11.09.2019

Вопрос-ответ

/21 августа 2019/ Я многодетная мама, у меня трое несовершеннолетних детей, имею ли я право получить бесплатно земельный участок?

Вы имеете право получить земельный участок бесплатно в соответствии со ст.39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления:
В соответствии с п.6 ст.39.5 ЗК РФ предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
Кроме того, имеются основания для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков рекомендуется установить следующие условия (Приказ Минрегиона России от 09.09.2013 № 372 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"):
- граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей трех или более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), либо один из родителей в неполной семье, имеющей трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных) (далее - граждане, имеющие трех и более детей), приняты на учет по месту жительства в целях получения земельного участка для садоводства, огородничества или дачного строительства, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;
- гражданам, имеющим трех и более детей, ранее бесплатно не предоставлялись земельные участки из государственной или муниципальной собственности;
- иные условия для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, например, такие как проживание граждан на территории субъекта Российской Федерации в течение определенного срока до подачи заявления о постановке на учет в целях предоставления земельного участка; отсутствие сделок по отчуждению гражданами земельных участков в течение определенного срока до подачи заявления о постановке на учет в целях предоставлении другого земельного участка; дата рождения в семье третьего ребенка, начиная с которой граждане принимаются на учет в целях предоставления земельного участка и т.д., могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации дифференцированно, исходя из сложившейся в субъектах Российской Федерации социально-экономической и демографической ситуации.
При установлении особенных условий предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в зависимости от избранной указанными гражданами цели предоставления земельных участков рекомендуется принять во внимание требования законодательства Российской Федерации, приведенные в разделах III - VI настоящих Методических рекомендаций.
Таким образом, Вы имеете право получить бесплатный земельный участок. Для этого Вам следует обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность многодетной семье.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. Березники Бородкиной Н.Н.)

/21 августа 2019/ Я собираюсь в отпуск на море, но нет возможности куда-либо пристроить мою собаку, могу ли я взять ее с собой на борт самолета?
В соответствии с п.143 приказа Минтранса России № 82 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" установлено следующее:
В качестве багажа могут перевозиться комнатные животные (птицы) и служебные собаки.
Комнатные животные (птицы) и служебные собаки могут перевозиться в салоне воздушного судна с согласия перевозчика.
При перевозке комнатных животных (птиц) и служебных собак пассажир обязан предоставить необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, международными договорами и законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка.
Комнатные животные (птицы) и служебные собаки, за исключением случаев, когда служебные собаки перевозятся в салоне воздушного судна при перевозке воздушным транспортом должны быть помещены в крепкий контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при перевозке, с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно контейнера (клетки) должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом. Контейнер (клетка) должен исключать просыпание абсорбирующего материала.
Вес комнатного животного (птицы) и служебной собаки, вес контейнера (клетки) и пищи, предназначенной для питания животного (птицы) и служебной собаки, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, установленным перевозчиком.
Таким образом, следуя выше установленным правилам Вы можете воспользоваться перевозкой собаки на борту воздушного судна. Но не забудьте при бронировании номера в отеле на отпуск, узнать, возможно ли совместное проживание с собакой в нем. Иначе может так получиться, что именно в том отеле, который Вы хотите забронировать, размещение с домашними питомцами запрещено.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. Березники Аксёновой Н.А.)

/21 августа 2019/ Моя бабушка завещала свое жилье соседу. Перед смертью она перестала общаться с родственниками, никого к себе не пускала. Считаю, что сосед обманным путем уговорил её от нас отказаться. В каких случаях завещание может быть признано недействительным?

Согласно ст.1131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
В соответствии с п.2 ст.1131 ГК РФ завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (п.5 ст.1131 ГК РФ).
Так завещание может быть признано недействительным в случаях:
-совершенное гражданином, признанным в судебном порядке недееспособным;
- совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности;
- совершенное несовершеннолетним;
- совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы.
Таким образом, в зависимости от оснований, по которым завещание признается недействительным, оно может быть оспоримым, то есть недействительность наступает по решению суда или ничтожном. То есть недействительность наступает независимо от судебного решения. Завещание, совершенное под влиянием обмана, может быть признано недействительным, но, чтобы доказать, что сосед обманным путем уговорил бабушку завещать ему жилье, Вам следует обратиться с исковым заявлением в суд.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. Березники Аксёновой Н.А.)

/21 августа 2019/ Моему ребенку исполнилось 3 года, мне отказали в предоставлении места в детском саду, сославшись на то, что мест нет. Правомерно это или нет?

Согласно ст.43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование, гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования, то есть предоставить бесплатное образование и принять ребенка в детский сад обязаны.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2017 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
В данном случае отказ в предоставлении места в детском саду неправомерен. В случае отказа в предоставлении места в детском саду Вы можете написать обращение в управление образования и получить оттуда ответ, в дальнейшем обратиться в прокуратуру.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. березники Бородкиной Н.Н.)

/21 августа 2019/ Мой дедушка индивидуальный предприниматель, он решил открыть магазин на первом этаже жилого дома. Нужно ли переводить помещение в нежилое?
В соответствии с п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством.
Жилые помещения предназначены только для проживания граждан, поэтому использование данного помещения под магазин допускается только после перевода такого помещения в нежилое.
Согласно п.2 ст.22 Жилищного кодекса Российской Федерации перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.
Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми (п.3 ст.22 ЖК РФ).

Таким образом, Вашему дедушке нужно перевести жилое помещение в нежилое, но при этом следует помнить, что не каждое жилое помещение может быть переведено в нежилое. Так, помещение должно отвечать ряду следующих требований:
- помещение должно располагаться на первом этаже многоквартирного дома или выше первого этажа, но помещения, находящиеся непосредственно под квартирой, не относятся к нежилым;
- есть техническая возможность организовать доступ к данному помещению, то есть наличие входа и выхода в помещении;
- собственник помещения не использует его для постоянного проживания;
- право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц, то есть не находится в залоге.
И наконец, чтобы перевести данное жилое помещение в нежилое нужно обратиться в органы местного самоуправления.

(подготовлено помощником прокурора г. Березники Искандеровым Э.И.)

/21 августа 2019/ Моему сыну пришла повестка для прибытия в военкомат, но дело в том, что он заканчивает обучение в бакалавриате и хотел бы продолжить учебу в магистратуре ВУЗа. Возможно ли получение отсрочки в период учебы?
В соответствии с п.2 ст. 24 Федерального закона № 53 от 28.03.1998 "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
- образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию:
- программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата,
- в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
Если Ваш сын в этом же году, после окончания бакалавриата поступает в магистратуру и обучается на очной форме в университете, имеющем государственную аккредитацию, то ему предусмотрена отсрочка от прохождения военной службы в период учебы.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. Березники Бородкиной Н.Н.)

/15 августа 2019/ Подлежат ли разделу между супругами средства материнского капитала при разводе?

В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) к совместной собственности супругов, кроме движимого и недвижимого имущества, относятся доходы от трудовой и иной приносящей доход деятельности, пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения.
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.
Документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который является именным.
Таким образом, с учетом положений ст. 34 СК РФ материнский капитал к совместно нажитому имуществу супругов не относится, так как является государственной целевой выплатой, в связи с чем, разделу между супругами не подлежит.
Выплата по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал выдается тому из супругов, на чье имя он выдан.

(подготовлено помощником Кудымкарского городского прокурора Андровой Л.А.)

/15 августа 2019/ Какова процедура увольнения работника, работающего с испытательным сроком, если такой срок не истек?

По общему правилу согласно ч. 1 ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Следует обратить внимание на некоторое особенности установления испытания при приеме на работу:
во-первых, продолжительность испытательного срока строго регламентирована нормами 71 статьи ТК РФ, срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев;
во-вторых, испытание не назначается некоторым категориям работников, например: беременным женщинам, лицам до 18 лет, лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу и иных лиц, перечисленных в ч. 4 ст. 71 ТК РФ;
в-третьих, испытательный срок должен быть прямо прописан в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
Законодателем уставлена упрощенная процедура увольнения работника, находящегося на испытательном сроке. Так если работник пришел к выводу, что которую он выполняет, ему не подходит, то он может расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 3 дня (ч. 4 ст. 72 ТК РФ).
Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ч. 4 ст. 14 ТК РФ).
Работодатель же по своей инициативе может уволить работника лишь по основаниям указанным в ст. 81 ТК РФ, испытательный срок работника процедуру увольнения по таким основаниям не упрощает.

(подготовлено старшим помощником прокурора г. Губахи Трегубовым М.А.)

/15 августа 2019/ В какие сроки работник может обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе?

Трудовые споры по заявлениям работника о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника, об отказе в приеме на работу рассматриваются в суде (ст. 391 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации).
Пропущенный по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом.
Решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.

(подготовлено Кудымкарским городским прокурором Гиссом А.В.)

/15 августа 2019/ Какое наказание предусмотрено для граждан за несвоевременную постановку на учёт огнестрельного оружия?

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обязан обратиться в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия.
В соответствии со статьёй 20.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретённого по лицензиям оружия, а также установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учёт в федеральном органе исполнительной власти предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

(подготовлено Кудымкарским городским прокурором Гиссом А.В.)

/15 августа 2019/ Предусмотрена ли ответственность граждан за непринятие мер к уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений?

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации культивирование наркосодержащих растений запрещено.
Перечень таких растений утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934. К ним, в частности, относятся некоторые виды мака, конопля и другие.
Граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В случае неисполнения данной обязанности должностные лица уполномоченных органов выносят предписание об уничтожении наркосодержащих растений в установленный срок.
При неисполнении в срок предписания уполномоченный орган обеспечивает принудительное уничтожение наркосодержащих растений с возмещением расходов на такое уничтожение за счет средств физического лица.
Кроме этого, лицо, уклонившееся от уничтожения наркосодержащих растений после получения предписания, подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание предусмотрено в виде штрафа.

(подготовлено Кудымкарским городским прокурором Гиссом А.В.)

/15 августа 2019/ Ресурсоснабжающая организация отключили электричество в моей квартире, возможно ли за это привлечь к уголовной ответственности?

Уголовная ответственность по ст. 215.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает за прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия.
В случае, если отключение электроэнергии к наступлению указанных последствий не привело, привлечение к уголовной ответственности лиц, его осуществивших, не представляется возможным.

(подготовлено помощником прокурора Индустриального района г. Перми Глуховой А.Ю.)

/14 августа 2019/ В организации принято решение о сокращении штата работников. Я являюсь единоличным опекуном несовершеннолетнего ребенка, не замужем, вправе ли работодатель сократить меня?

Не вправе. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с лицом, воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 14 лет. К лицам, воспитывающим детей без матери, относится, в том числе, опекун несовершеннолетнего.
Трудовым законодательством предусмотрены исключения, когда работодатель может уволить работника данной категории по своей инициативе:
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (например, прогул, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения);
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений, открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
- представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

(подготовлено прокурором Кишертского района Пермяковым С.В.)

/14 августа 2019/ Усыновленный ребенок достиг возраста 18 лет, однако органы опеки вышли в суд с исковым заявлением об отмене усыновления, какое решение может быть принято судом?

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 Семейного кодекса Российской Федерации не допускается, если ко времени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.
Также в соответствии с определением Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 N 1055-О-П усыновление может быть отменено в отношении совершеннолетнего лица, в отношении которого усыновителем было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, даже если усыновитель возражает против такой отмены.

(подготовлено прокурором Кишертского района Пермяковым С.В.)

/14 августа 2019/ Вправе ли приемный родитель изменить дату рождения и место рождения усыновленного ребенка?

В соответствии с положениями ст. 135 Семейного кодекса Российской Федерации для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца (в большую или меньшую сторону), а также место его рождения.
Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты рождения усыновленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года и старше (например, уважительными причинами суды признают небольшую разницу в возрасте усыновленного и кровного ребенка, что позволит сохранить семейную тайну об усыновлении).
Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается в решении суда о его усыновлении.

(подготовлено прокурором Кишертского района Пермяковым С.В.)

/14 августа 2019/ В каких случаях возможно усыновление только одного ребенка без его кровных братьев или сестер?

В соответствии с положениями ч.3 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.
В целях соблюдения данного правила при рассмотрении дела об усыновлении суд в обязательном порядке будет выяснять, имеются ли у усыновляемого ребенка братья или сестры, а также подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения данного дела в суде.
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006
N 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также оставшиеся без попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление в соответствии с пунктом 3 статьи 124 СК РФ допустимо лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных организациях для детей-сирот, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 124 СК РФ) не установлено, что указанное правило распространяется только на полнородных братьев и сестер, его следует применять и к случаям усыновления разными лицами неполнородных братьев и сестер.

(подготовлено прокурором Кишертского района Пермяковым С.В.)

/14 августа 2019/ Я являюсь приемным родителем 10 месячного ребенка. Имею ли я право пойти в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и получать ежемесячное пособие до полутора лет?

Имеете право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, однако получать ежемесячное пособие до полутора лет не будете.
В соответствии с положениями ч.ч.1,2 и 4 ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 Постановления от 28.01.2014 N 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» разъяснил, что возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка. Отпуск предоставляется лицу, фактически осуществляющему уход за ним.
В соответствии с положениями ч.1 ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» определен перечень лиц, имеющих право на получение пособия по уходу за ребенком. Лица, осуществляющие полномочия приемных родителей, в данном перечне отсутствуют. Соответственно, они не имеют права на получение пособия по уходу за ребенком.

(подготовлено прокурором Кишертского района Пермяковым С.В.)

/13 августа 2019/ Должен ли уплачивать госпошлину за получение свидетельства о расторжении брака в судебном порядке осужденный, находящийся в местах лишения свободы?

В соответствии с п.2 ч.1 ст.10 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ, ст. 333.26 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при расторжении брака в судебном порядке - 650 рублей с каждого из супругов.
Перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния, предусмотрен ст.333.39 НК РФ, в соответствии с которым, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, там отсутствуют.
Таким образом, осужденный для получения свидетельства о расторжении брака вправе направить в отдел ЗАГСа доверенное лицо с документами, удостоверяющими личность, доверенностью, заверенной начальником исправительной колонии, а также квитанцией об оплате госпошлины.

(подготовлено помощником прокурора Индустриального района г. Перми Голубевой Т.И.)

/13 августа 2019/ Длительное время работаю в организации на основании договора об оказании услуг. Выполняю работы по определенному графику, регулярно получаю денежное вознаграждение. Каким образом можно признать такие отношения трудовыми?

Согласно статье 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может осуществляться лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по договору, на основании письменного заявления физического лица (исполнителя по договору), и (или) не обжалованного в суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда об устранении нарушения ч. 2 ст. 15 Трудового кодека Российской Федерации, а также судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам, направленным государственной инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами.
Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения физического лица к исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей.

(подготовлено помощником Чусовского городского прокурора Газизуллиной О.Д.)

/13 августа 2019/ Что будет, если просрочить уплату административного штрафа или вовсе его не оплатить?
За уклонения от исполнения административного наказания статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административнаы ответственность.
Правонарушения, предусмотренные данной статьей, совершаются лицами, уклоняющимися от исполнения административных наказаний в виде штрафа по части 1 статьи или обязательных работ по части 4 статьи.
Ответственность по данной статье наступает за неуплату любого административного штрафа.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
При решении вопроса о возбуждении дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ важно правильно исчислять сроки уплаты административного штрафа и сроки давности. По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу через 10 дней после его вынесения, а штраф подлежит уплате в течение 60 дней. Срок давности административного правонарушения по данной статье составляет три месяца. Таким образом, по общим правилам административный протокол не может быть составлен ранее двух месяцев и позднее пяти месяцев с момента вступления в законную силу постановления.
По ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ответственность наступает в случае уклонения от отбывания обязательных работ как административного наказания. Исполняя постановления по делам об административных правонарушениях, которыми назначено наказание в виде обязательных работ, судебный пристав-исполнитель выдает должнику направление к работодателю, с которым заключено соглашение о трудоустройстве таких должников. Игнорирование должником данного направления и образует состав административного правонарушения.


(подготовлено заместителем прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Ошевой С.В.)

/13 августа 2019/ Может ли работодатель в одностороннем порядке изменять условия трудового договора? И могут ли уволить за несогласие работника с новыми условиями?

В соответствии с требованиями ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора)
Таким образом, если работодатель не уведомит работника о предстоящих изменениях или сделает это ненадлежащим образом, то в случае увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в изменившихся условиях) суд может признать расторжение трудового договора неправомерным и восстановить работника на работе.
Кроме того, согласно ст. 178 ТК РФ при увольнении работника из-за отказа от новых условий работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

(подготовлено заместителем прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Ошевой С.В.)

/13 августа 2019/ Имеют ли право студенты на получения материальной помощи?

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред «Об образовании в Российской Федерации» одна из мер социальной поддержки студентов - выплата им материальной помощи (п. 5 ч. 2 ст. 34 ФЗ № 273-ФЗ).
Кроме того, студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, может быть также оказана адресная социальная помощь в виде материальной (денежной), продовольственной и вещевой помощи
Материальная помощь (поддержка) студентам может быть оказана за счет бюджетных ассигнований и средств самого вуза.
Статьей 36 Федерального закона «Об образовании» установлено, что профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.
Также в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 8) «О занятости населения в Российской Федерации» органы службы занятости могут оказывать студентам материальную помощь в период их профессионального обучения и получения ими дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

(подготовлено заместителем прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Ошевой С.В.)

/8 июля 2019/ В 1992 году мне на праве пожизненного наследуемого владения предоставлен земельный участок сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского фермерского хозяйства, в настоящее время я прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность в качестве главы КФХ, могу ли я переоформить этот земельный участок в свою собственность?

Согласно ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей, в составе которых выделяются сельскохозяйственные угодья.
Ст. 79 названного закона определяет особенности использования сельскохозяйственных угодий и устанавливает, что сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.
В соответствии с п. 2 ст. 7 этого кодекса правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Согласно пп. 1 п. 3 ст. 1 Федеральному закону от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается на сохранении целевого использования земельных участков.
В соответствии со ст. 7 данного закона приобретение сельскохозяйственными организациями, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности права собственности на земельные участки или права аренды земельных участков, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Также п. 3 ст. 3 данного закона предусматривает оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение без ограничения сроком.
В упрощенном порядке, без ограничения срока переоформить право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право собственности могут только граждане, которым такие земельные участки были предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства согласно п. 9.1 ст. 3 данного закона.
Согласно п. 7 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» приобретение сельскохозяйственными организациями, а также гражданами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, право собственности на земельные участки или право аренды земельных участков, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения приобретаются в собственность по цене, установленной законом субъекта РФ в размере не более 15% кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Законом устанавливаются случаи бесплатного предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
По данным вопросам предоставления в собственность земельного участка категории земли сельскохозяйственного назначения на территории Российской Федерации сформировалась судебная практика, по которой земельные участки могут выкупать лица, которые осуществляют деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства и которые используют земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению.
Так согласно апелляционному определению Самарского областного суда от 06.02.2013 по делу № 33-1164 истцу было отказано в предоставление в собственность земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, поскольку им не были предоставлены документы подтверждающие, что он осуществляет сельскохозяйственную деятельность. Аналогичное решение принял Верховный суд республики Башкортостан в апелляционном определении от 18.06.2013 по делу № 33-5749/2013.

(подготовлено заместителем прокурора Ильинского района Соболевым Н.Ю.)

/8 июля 2019/ Наша семья желает приобрести земельный участок для строительства дома в прибрежной защитной полосе, имеются ли какие-либо препятствия для предоставления нам земельного участка в данной зоне?
В соответствии с ч. 1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В силу требований ч. 15 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
Также в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (ч. 2 ст. 65 ВК РФ).
Так, в соответствии с ч. 17 ст. 65 ВК РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
При этом на основании положений ч. 16 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон (по совокупному смыслу указанных норм закона и в границах прибрежных защитных полос) допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Указанные ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон, в том числе и в границах входящих в них прибрежных защитных полос, определяют возможности оборотоспособности земельных участков, расположенных в пределах их границ, и правовой режим их использования.
В соответствии со ст. 27 ЗК РФ ограничения оборотоспособности таких участков не установлены. Запрещена приватизация земельных участков только в пределах береговой полосы (ч. 8 ст. 27 ЗК РФ), для которой водным законодательством также установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу (п. 8 ст. 6 ВК РФ).
Кроме того данная позиция подтверждается судебной практикой, согласно которой действующее законодательство не содержит запрета на предоставление земельных участков, которые расположены в пределах водоохранной зоны. Следует учитывать лишь установленные ст. 65 ВК РФ ограничения хозяйственной и иной деятельности (Апелляционное определение Челябинского областного суда от 23.05.2014 по делу N 11-5296/2014; Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 31.03.2015 по делу N 33-1368/2015; Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 22.03.2016 по делу N 33-3053/2016).
Аналогичной является ситуация с предоставлением в собственность земельных участков, расположенных в прибрежных защитных полосах (Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2015 N 305-эс15-4893 по делу N А41-34563/13; Апелляционное определение Челябинского областного суда от 20.01.2015 по делу N 11-440/2015).
Не предусмотрено законом препятствий и для предоставления указанных земельных участков в аренду, в том числе в пределах береговой полосы при соблюдении установленных ограничений их хозяйственного использования. В пределах береговой полосы запрещается только приватизация земельных участков (предоставление в собственность), а кроме того их пользователями должен обеспечиваться публичный доступ и другие ограничения хозяйственной деятельности.


(подготовлено заместителем прокурора Ильинского района Соболевым Н.Ю.)

/8 августа 2019/ Мой знакомый установил на машину "фейковый" номер, чтобы ему не приходили штрафы. Предусмотрена ли за это ответственность?

Согласно п. 3 ст. 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

(подготовлено старшим помощником прокурора Кировского района г. Перми Салтановой В.В.)

  ...

Подготовлено

Выберите прокуратуру